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        年度案件:2019,具有示范意義的案件

        來源:中國新聞出版廣電報 2019年12月30日 12:52

          1.《五環(huán)之歌》與《牡丹之歌》改編權侵權糾紛案宣判

          案情回顧:《牡丹之歌》由喬羽作詞,呂遠、唐訶作曲,詞作品相關權利及合作作品的共有權利已授權給眾得公司。《五環(huán)之歌》是電影《煎餅俠》的推廣曲,眾得公司認為《五環(huán)之歌》涉嫌侵犯其對《牡丹之歌》享有的改編權,遂將電影出品方及歌曲演唱者岳龍剛(藝名“岳云鵬”)訴至天津市濱海新區(qū)人民法院。

          經(jīng)審理,一審法院認為岳龍剛創(chuàng)作并演唱《五環(huán)之歌》的行為,未侵犯《牡丹之歌》詞作品的改編權。今年10月,天津市第三中級人民法院作出了終審判決,駁回上訴人眾得公司的訴訟請求,維持原判。

          專家點評:

          本案原告主張權利的作品是分別有不同作詞者與作曲者的音樂作品,因為音樂作品的詞可以被單獨使用,曲也可以被單獨使用,實踐中二者通常也是明示性地各自署名。因此,在單獨使用詞或曲的情況下,這種類型的音樂作品應被看成是可以分割使用的合作作品。

          本案被告方僅僅使用了音樂作品的曲調(diào),而歌詞部分并沒有使用原歌詞,重新創(chuàng)作的新歌詞也不認為與原歌詞相同、相似或?qū)嵸|(zhì)性相似,因此原告方據(jù)以主張權利的歌詞部分并不能獲得保護。需要注意的是,原告起訴的改編權侵權,司法認定時應嚴格按照《著作權法》第十二條的立法本意來判斷,那就是“未經(jīng)著作權人許可,改編已有作品而產(chǎn)生新作品的行為”,這種侵犯著作財產(chǎn)權的行為強調(diào)的是未經(jīng)許可的改編行為,該行為的侵權惡性相對較小,后果相對較弱,僅應承擔財產(chǎn)補償?shù)倪m當責任。而與改編權侵權相關聯(lián)的剽竊行為如果成立的話,可能侵犯的權利則包括署名權、保護作品完整權、改編權、向公眾傳播權等各種著作人身權與財產(chǎn)權。

          ——華東政法大學知識產(chǎn)權學院教授、博導、副院長叢立先

          2.“微信紅包”和“微信表情”侵權案宣判

          案情回顧:因認為“吹?!避浖褂昧伺c微信相似的紅包界面和聊天表情,騰訊科技(深圳)有限公司和深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司將“吹?!避浖拈_發(fā)運營方北京青曙網(wǎng)絡科技有限公司告上法庭。7月19日,北京互聯(lián)網(wǎng)法院分別對“微信紅包”和“微信表情”兩案進行一審宣判。

          “微信紅包”案一審認定涉案“微信紅包聊天氣泡和開啟頁”具有獨創(chuàng)性,構成美術作品;“微信紅包”相關頁面構成有一定影響的裝潢。法院認定被告侵害了二原告的信息網(wǎng)絡傳播權,判令停止侵權并賠償原告經(jīng)濟損失10萬元;認定被告實施了不正當競爭行為,判令停止不正當競爭行為并賠償騰訊計算機公司經(jīng)濟損失40萬元。

          “微信表情”案一審認定涉案微信表情生動、形象、富有趣味,體現(xiàn)出一定的個性化選擇和獨創(chuàng)性表達,具有審美意義,構成美術作品。法院判決被告的行為侵害了原告的信息網(wǎng)絡傳播權,要求賠償原告經(jīng)濟損失30萬元及合理開支1萬余元。

          專家點評:

          判斷“微信紅包”是不是著作權法意義上的作品,關鍵還是看其是否具有獨創(chuàng)性。“微信紅包”將傳統(tǒng)的紅包形式移至互動交流平臺使用,產(chǎn)生實際生活中發(fā)紅包的功能。生活中傳統(tǒng)的紅包形式在顏色上呈紅色,在形狀上呈方形,一般配有“喜”“大吉大利”等字?!拔⑿偶t包”與傳統(tǒng)紅包雖載體不同,但在表達上與傳統(tǒng)紅包有相似性,也就是說,“微信紅包”是在傳統(tǒng)紅包樣式的基礎上進行的設計。因此,判斷“微信紅包”有沒有獨創(chuàng)性,關鍵要看“微信紅包”與傳統(tǒng)意義上的紅包有沒有差異?!拔⑿偶t包”上“開”的設計與傳統(tǒng)紅包存在較大差異,而這種差異就是新穎性,其實也是其獨創(chuàng)性的體現(xiàn)。

          對作品享有著作權是訴訟的前提,而在訴訟中,原告起訴他人侵權,首先應對自己享有著作權進行舉證。在“微信表情”侵權案中,一個焦點問題是原告對“表情包”作品是否享有著作權。遵循“誰主張,誰舉證”的原則,原告應就自己享有著作權進行舉證。根據(jù)《著作權法》的規(guī)定,若沒有相反的證明,在作品上署名的權利人,推定為著作權人。若被告否認原告是權利人,應對自己是權利人進行舉證。實務中提交的證據(jù)包括作品登記證書、合法出版物、創(chuàng)作的手稿,以及一切能證明創(chuàng)作事實的所有證明。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,作品的創(chuàng)作與傳播大多通過網(wǎng)絡進行,隨創(chuàng)作,隨傳播,由于作品的保護不需要履行任何手續(xù),創(chuàng)作完成即可獲得保護,因此創(chuàng)作者對作品進行登記、存證愈發(fā)重要。

          ——華南理工大學法學院教授孟祥娟

          3.網(wǎng)店賣《延時北京》被判侵犯著作權

          案情回顧:攝影家周某某耗費3年時間,選取北京71個不同的地標性場景,拍攝了5392張照片,形成3分43秒的延時攝影作品《延時北京》,卻遭網(wǎng)店盜賣,價格3.8元。周某某投訴后,淘寶店主更換鏈接繼續(xù)銷售,周某某認為被告的行為侵犯了其合法權益,故訴至法院,請求判令被告賠償經(jīng)濟損失及維權合理開支115270元。

          北京互聯(lián)網(wǎng)法院對此案作出一審判決,判定涉案視頻構成類電作品,被告在其店鋪出售包含涉案視頻文件的行為侵犯了周某某的署名權和信息網(wǎng)絡傳播權,判決被告在店鋪主頁連續(xù)3日刊登致歉聲明,并賠償周某某經(jīng)濟損失及維權合理開支共計8000元。

          專家點評:

          該案中,法院沒有受限于作品創(chuàng)作方式的特殊性,而是從作品制作過程、呈現(xiàn)方式和獨創(chuàng)性角度出發(fā)認定了延時攝影視頻構成類電作品,這一裁判精準把握了構成《著作權法》所保護作品的實質(zhì)性要求,合理拓展了新技術時代類電作品的類型,契合了“類似攝制電影的方法”因科技的快速發(fā)展而日益豐富的現(xiàn)實,具有十分重要的示范作用。作為類電作品的一種,延時攝影視頻能夠產(chǎn)生完整的著作權,網(wǎng)店未經(jīng)作者授權擅自售賣此類作品是一種典型的著作權侵權行為。

          該案中,網(wǎng)店既侵犯了作者的著作人身權,即署名權,也侵犯了作者的著作財產(chǎn)權,即信息網(wǎng)絡傳播權,故法院據(jù)此判決網(wǎng)店承擔賠禮道歉和賠償損失等民事責任。

          當然,本案最終判決的賠償數(shù)額和權利人的要求相差較大,這提醒權利人在遭遇侵權時要重視自身損失或?qū)Ψ将@益證據(jù)的收集,《著作權法》中的民事賠償責任需要以充足的證據(jù)為支撐。在沒有充分證據(jù)的情況下,法院可以行使自由裁量權來確定賠償數(shù)額,該案中法院根據(jù)創(chuàng)作難度、作品類型、侵權行為性質(zhì)及后果等案件具體情況確定賠償數(shù)額,就是此類情形下一種典型的賠償數(shù)額計算方式。

          ——南京理工大學知識產(chǎn)權學院副教授、江蘇省知識產(chǎn)權思想庫副主任徐升權

          4.12位作家訴《錦繡未央》系列抄襲案全勝訴

          案情回顧:6月20日,北京市朝陽區(qū)人民法院依法對《錦繡未央》小說涉嫌抄襲11案進行一審宣判,法院認定《錦繡未央》抄襲行為成立,對被告周靜(筆名秦簡)作出如下判決:停止對小說《錦繡未央》作品的復制、發(fā)行及網(wǎng)絡傳播;賠償原告經(jīng)濟損失及合理開支11案共計60.4萬元;在《新京報》和“瀟湘書院”網(wǎng)站首頁上向原告公開賠禮道歉。

          此前,《錦繡未央》侵權首案于北京市朝陽區(qū)人民法院宣判。被告周靜侵權成立,賠償原告沈文文(被侵權作品《身歷六帝寵不衰》)經(jīng)濟損失12萬元及維權開支1.65萬元,共計13.65萬元。至此,12位作家訴《錦繡未央》系列抄襲案全部勝訴。網(wǎng)絡版270萬字左右的《錦繡未央》被判定共抄襲來自12位作家的16部作品共11.4萬字,侵權語句共計763處(句),侵權情節(jié)共計21處,被判賠償金額共74.05萬元。

          專家點評:

          人民網(wǎng)評論:“小說《錦繡未央》系列抄襲案維權者全部勝訴,成為知識產(chǎn)權保護的里程碑。”《錦繡未央》案勝訴,極大地增長了權利人的信心,會有更多的被侵權人選擇走以法律訴訟來維權這條路。但是從司法實踐來看,著作權糾紛案審理流程長,維權成本高,即使勝訴賠償額也較少。通常抄襲案落定后,影視劇已經(jīng)首播完畢,權利人獲得的賠償無法與侵權者獲得的利益相平衡。從輿論上看,因為作品改編影視劇吸引了作者、演員和其他主創(chuàng)的粉絲,輿論上對抄襲行為的抵制往往會因多方力量的博弈而效果減弱。因此,抵制抄襲,不能僅僅從著作權人出發(fā),整個影視產(chǎn)業(yè)鏈都應當加大對抄襲行為的防控力度,共同保護原創(chuàng),保護著作權。

          抵制抄襲,保護原創(chuàng),是整個影視行業(yè)從業(yè)者、原創(chuàng)作者、觀眾以及司法機關和立法機關都應共同關注的課題。為了防范侵權風險,影視劇集制作者應對原著進行事前審核,了解作者相關IP的權屬狀況,以降低風險。影視劇集制作者在與原著權利人簽署合同時,應在合同條款中對雙方權利義務、作品的原創(chuàng)性要求、違約責任、合同解除條件等予以約定,約定若因原著被認定為抄襲、出現(xiàn)第三方主張權利、存在權利瑕疵而使制作方的影視作品蒙受損失,則應承擔違約責任和相應的賠償責任。

          ——京師律師事務所創(chuàng)始合伙人封躍平

          5.電影《九層妖塔》被訴侵權案宣判

          案情回顧:張牧野是知名系列小說《鬼吹燈》的作者,電影《九層妖塔》系根據(jù)其所著小說《鬼吹燈之精絕古城》改編而成。張牧野認為電影的故事情節(jié)、人物設置、故事背景均與小說相差甚遠,遠遠超出了法律允許的必要改動的范圍,對小說存在嚴重的歪曲、篡改,侵害了他的保護作品完整權,且涉案電影未給張牧野署名,侵害了其署名權,遂訴至法院。

          一審法院認為張牧野關于其保護作品完整權受侵害的主張不成立,而僅支持了關于侵害其署名權的主張,并在此基礎上判令中影公司、夢想者公司、樂視公司及環(huán)球公司在傳播涉案電影時為張牧野署名并向張牧野公開賠禮道歉,消除影響。而二審法院北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認定,中影公司、夢想者公司、樂視公司將小說《鬼吹燈之精絕古城》改編成電影《九層妖塔》的行為,侵害了張牧野對該小說的保護作品完整權。

          專家點評:

          保護作品完整權是否受侵害的認定核心是作者聲譽是否受侵害。在規(guī)則的背后,則涉及不同的法律理念和不同主體之間利益平衡的問題。此案件不僅具有理論意義,對行業(yè)也有重要的現(xiàn)實影響。

          上述案件判決改編行為侵權,對于影視公司來講應該會有較大觸動。原著作者對人身權的主張,成為懸在作品受讓人頭上的達摩克利斯之劍,使作品受讓人通過合同獲得的財產(chǎn)權利始終缺乏可靠性,也使影視劇的巨額投資蒙上不確定性的陰影,從而影響到交易秩序。這一點在案件的一審判決中也有闡述。

          為了破解這個問題,有人給影視公司出主意,影視劇拍攝要帶上原作者。但即使帶上原作者,其仍然有可能稍有不滿就主張權利,甚至使矛盾更早爆發(fā),給制作過程帶來更多阻礙。

          在目前法律規(guī)則尚不夠明確的情況下,應充分利用意思自治的原則,在權利轉(zhuǎn)讓、許可協(xié)議中作出盡可能全面明晰的約定。對于原作者來說,可以在協(xié)議中盡可能明確約定改編限制,這對原作者和權利受讓方都是一種保護。而對于權利受讓方,則可以要求原作者在轉(zhuǎn)讓、許可權利的同時,簽署一份放棄相關權利的聲明。

          ——廣盛律師事務所律師王劍強

          6.主播擅用歌曲《戀人心》被判侵權

          案情回顧:斗魚某主播在一次直播時播放了歌曲《戀人心》,時長約1分10秒,直播視頻被上傳到斗魚直播平臺供受眾觀看分享。

          中國音樂著作權協(xié)會以武漢斗魚網(wǎng)絡科技有限公司侵害其對《戀人心》詞曲享有的信息網(wǎng)絡傳播權為由,將斗魚公司訴至北京互聯(lián)網(wǎng)法院。

          北京互聯(lián)網(wǎng)法院一審判決斗魚公司賠償原告2000元及因訴訟支出的合理費用3200元。斗魚公司不服判決,上訴至北京知識產(chǎn)權法院。北京知識產(chǎn)權法院終審判決駁回上訴,維持原判。

          專家點評:

          近年來,網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈日趨完善,商業(yè)模式日趨成熟,但版權侵權問題卻始終未能得到有效遏制,相反卻有加重的趨勢。網(wǎng)絡直播中,影視、音樂、電子游戲畫面、體育賽事節(jié)目等多種《著作權法》所保護的客體常常未經(jīng)許可而被使用和傳播,從而侵犯著作權。此類案件中,網(wǎng)絡平臺方和主播的責任邊界不清、網(wǎng)絡平臺方慣以“避風港原則”為抗辯依據(jù)等問題長期存在,應當引起重視。該案就是此方面的典型案件之一。

          該案的審理明確了網(wǎng)絡平臺方與主播之間雖然可能存在知識產(chǎn)權侵權處理協(xié)議,但無論是網(wǎng)絡平臺方還是主播都不能超越權利與義務對等性的要求。該案的判決對網(wǎng)絡直播行業(yè)中“避風港原則”的合理適用也有一定啟示作用。“避風港原則”是從網(wǎng)絡服務提供商難以及時發(fā)現(xiàn)侵權作品角度而設立的抗辯理由,但隨著網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)的成熟和網(wǎng)絡技術的日趨發(fā)達,版權侵權監(jiān)測或避免版權侵權的方式與方法不斷豐富,因而“避風港原則”的適用應趨向謹慎。網(wǎng)絡直播平臺方具有明顯的獲益性,這決定了其應盡可能承擔主動的版權審查義務,在沒有主動、充分履行版權審查義務的情況下,“避風港原則”不應成為免除責任的理由。

          ——南京理工大學知識產(chǎn)權學院副教授、江蘇省知識產(chǎn)權思想庫副主任徐升權

        (責編:版權太原)
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